Судебные решения, арбитраж
Приватизация недвижимости; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Соловей А.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда в составе
председательствующего Ворончихина В.В.
судей областного суда Кирсановой В.А., Сидоркина И.Л.
рассмотрела в открытом судебном заседании в гор. Кирове 18 января 2011 года гражданское дело по кассационной жалобе Л.
на решение Слободского районного суда от 4 сентября 2007 года, которым постановлено:
В иске Л. к С., Г., М., муниципальному унитарному предприятию "Управляющая компания", администрации г. Слободского, о признании в части передачи мест общего пользования в коммунальной квартире (коридора 9,9 м2) недействительным договора передачи квартиры в собственность в порядке приватизации от 30 сентября 1999 года заключенного между управлением ЖКХ г. Слободского и М. и о признании в части передачи мест общего пользования в коммунальной квартире (доли кухни 7,2 м2) недействительным договора передачи квартиры в собственность в порядке приватизации от 05 декабря 2000 года заключенного между управлением ЖКХ г. Слободского и С. - отказать.
Заслушав доклад судьи областного суда Кирсановой В.А., судебная коллегия
Л. обратилась в суд с иском к С., Г., М., муниципальному унитарному предприятию "Управляющая компания", администрации г. Слободского о признании в части недействительным договоров передачи квартиры в собственность в порядке приватизации мест общего пользования в коммунальной квартире по адресу. В обоснование требований указала, что она со своей матерью Н. с 1990 года по договору найма проживает в площадью кв. м, на 2-м этаже коммунального дома N. Истице стало известно, что ответчики С. и М. (правопреемник Г.), неправомерно приватизировали часть жилых помещений в коммунальной квартире. С. неправомерно приватизировала по договору от 5.12.2000 года часть кухни коммунальной квартиры (помещение N), являющуюся местом общего пользования, М. приватизировал по договору от 13.10.1999 года помещение N в (коридор), также являющийся местом общего пользования. Истица со ссылкой на ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" и на ч. 2 ст. 4 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" считает, что вышеперечисленные помещения, включенные в договоры безвозмездной передачи жилых помещений в коммунальной квартире в собственность граждан, являются местами общего пользования и не подлежали приватизации.
Ранее действующий Закон РФ от 24 декабря 1992 г. N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" допускал при определенных обстоятельствах передачу освободившихся в коммунальной квартире жилых помещений в частную собственность других нанимателей этой квартиры. Это следует также из ч. 2 ст. 4 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", позволяющей собственникам жилищного фонда или уполномоченным ими органам, а также предприятиям, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, и учреждениям, в оперативное управление которых передан жилищный фонд, принимать решения о приватизации. Однако, для граждан возможность осуществить приватизацию на основании этой нормы связана с дополнительными, ограничительными по своему характеру условиями. Одним из таких условий является решение собственника (владельца) жилья, который вправе произвольно, не будучи связанным какими-либо установленными в законе предпосылками, разрешить или не разрешить приватизацию. На момент вступления в силу Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.11.98 N 25-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в связи с запросом Волгоградской областной Думы, Дмитровского районного суда Московской области и жалобой гражданина В.А. Мостипанова, то есть начиная с 3 ноября 1998 г. в отношении коммунальных квартир действует общий порядок приватизации жилых помещений, без каких-либо ограничений.
По мнению истицы, приватизация мест общего пользования (коридоры, кухни, санузлы и т.п.) коммунальных квартир, нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире является неправомерной, нарушает права и законные интересы других жильцов коммунальной квартиры. Приватизацией ответчиками мест общего пользования в коммунальной были нарушены ее права в пользовании.
Судом постановлено указанное выше решение.
В кассационной жалобе Л. указывает на неделимость общего имущества коммунальной квартиры, невозможность ее раздела без изменения назначения, несоразмерный ущерб другим, ущемление ее в доле общего имущества в коммунальной квартире в результате приватизации. Просит об отмене решения.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения Л., Г., С., Н., обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
Из дела следует, что в коммунальной проживают 4 семьи, в том числе:
истца Л. занимает по договору социального найма жилую комнату N, площадью 18 м2; ответчики Г. занимают на праве собственности жилые комнаты N, 2 площадью соответственно 10,3 м2 и 16,7 м2 с кухней, выделанной из общего коридора под N 3 площадью 9,9 м2; ответчица С., занимает на праве собственности жилые комнаты N, 2 площадью соответственно 11.1 м2 и 13,6 м2. а также кухней, выделанной из общей кухни под N 2а площадью 7,2 м2; третьи лица Н., занимают по договору социального найма жилые комнаты 6, 7, 8 площадью соответственно 8,8 м2, 14,8 м2, 7,4 м2, а также фактически занимая, согласно мировому соглашению Л., коридор под N 3 площадью 15,4 м2. Оплата указанных помещений производится нанимателями и собственниками как жилых помещений, Л. и Г. оплачивают каждый соразмерно жилой площади часть коридора N, которым пользуются совместно, а Н. и С. оплачивают площадь кухни под N 4, через которую ходят в свои жилые помещения, Н. оплачивают и коридор N площадью 15,4 м2. Установлено, что в коммунальной 80-х годов 20-го века сложился определенный порядок пользования жилым помещением, кухней под N 4 по прямому назначению проживающие в квартире не пользовались несколько лет, печь в кухне отапливалась Н. для обогрева своего жилого помещения и общего коридора.
По условиям мирового соглашения между Л. и Н., утвержденного Слободским районным судом от 17 сентября 2010 года, Н. обязались не препятствовать Л. в пользовании кухней, площадью 8,5 м2, Л. отказывается от прав по пользованию коридором N площадью 15,4 м2. Таким образом, Л. утратила интерес к праву пользования спорным коридором под N 3, которое занимает под кухню Г.
Установлено, что Л. не имеет претензий к спорной площади кухни N а, (собственность С.), которая ранее относилась к площади общей кухни. Размер кухни значительно больше доли Л.
В соответствии с ч. 1 ст. 42 ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты.
Согласно техническому паспорту соответствующие изменения, связанные с изоляцией части кухни и коридора были внесены в технический паспорт дома, в последующем при приватизации жилых помещений наймодатель данное обстоятельство не оспорил. Более 10 лет после приватизации жилое помещение используется в указанном виде, оплата жилого помещения производится по фактическому пользованию жилым помещением.
В суде ответчиками заявлено о пропуске истицей срока исковой давности. Истица проживает в спорной квартире с 1990 года, оспариваемые в части договора приватизации имели место 5.12.2000 года и 13.10.1999 года. Перепланировка квартиры произведена в 80-х годах.
К указанным отношения применяется общий трехлетний срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ.
Оснований для прерывания срока исковой давности, восстановлению пропущенного срока исковой давности суду не представлено.
В силу статьи 199 п. 3 ГК РФ пропуск срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
При пропуске срока исковой давности, который не подлежит восстановлению, суд обоснованно постановил решение об отказе в иске по основаниям, приведенным в судебном акте.
Приведенные в жалобе доводы не основаны на законе и не могут являться основанием для отмены решения.
Руководствуясь ст. 360, ст. 361 Гражданского процессуального кодекса, судебная коллегия
Решение Слободского районного суда от 8 декабря 2010 года оставить без изменения, кассационную жалобу Л. - без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 18.01.2011 ПО ДЕЛУ N 33-83
Разделы:Приватизация недвижимости; Сделки с недвижимостью
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 18 января 2011 г. по делу N 33-83
Судья Соловей А.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда в составе
председательствующего Ворончихина В.В.
судей областного суда Кирсановой В.А., Сидоркина И.Л.
рассмотрела в открытом судебном заседании в гор. Кирове 18 января 2011 года гражданское дело по кассационной жалобе Л.
на решение Слободского районного суда от 4 сентября 2007 года, которым постановлено:
В иске Л. к С., Г., М., муниципальному унитарному предприятию "Управляющая компания", администрации г. Слободского, о признании в части передачи мест общего пользования в коммунальной квартире (коридора 9,9 м2) недействительным договора передачи квартиры в собственность в порядке приватизации от 30 сентября 1999 года заключенного между управлением ЖКХ г. Слободского и М. и о признании в части передачи мест общего пользования в коммунальной квартире (доли кухни 7,2 м2) недействительным договора передачи квартиры в собственность в порядке приватизации от 05 декабря 2000 года заключенного между управлением ЖКХ г. Слободского и С. - отказать.
Заслушав доклад судьи областного суда Кирсановой В.А., судебная коллегия
установила:
Л. обратилась в суд с иском к С., Г., М., муниципальному унитарному предприятию "Управляющая компания", администрации г. Слободского о признании в части недействительным договоров передачи квартиры в собственность в порядке приватизации мест общего пользования в коммунальной квартире по адресу. В обоснование требований указала, что она со своей матерью Н. с 1990 года по договору найма проживает в площадью кв. м, на 2-м этаже коммунального дома N. Истице стало известно, что ответчики С. и М. (правопреемник Г.), неправомерно приватизировали часть жилых помещений в коммунальной квартире. С. неправомерно приватизировала по договору от 5.12.2000 года часть кухни коммунальной квартиры (помещение N), являющуюся местом общего пользования, М. приватизировал по договору от 13.10.1999 года помещение N в (коридор), также являющийся местом общего пользования. Истица со ссылкой на ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" и на ч. 2 ст. 4 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" считает, что вышеперечисленные помещения, включенные в договоры безвозмездной передачи жилых помещений в коммунальной квартире в собственность граждан, являются местами общего пользования и не подлежали приватизации.
Ранее действующий Закон РФ от 24 декабря 1992 г. N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" допускал при определенных обстоятельствах передачу освободившихся в коммунальной квартире жилых помещений в частную собственность других нанимателей этой квартиры. Это следует также из ч. 2 ст. 4 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", позволяющей собственникам жилищного фонда или уполномоченным ими органам, а также предприятиям, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, и учреждениям, в оперативное управление которых передан жилищный фонд, принимать решения о приватизации. Однако, для граждан возможность осуществить приватизацию на основании этой нормы связана с дополнительными, ограничительными по своему характеру условиями. Одним из таких условий является решение собственника (владельца) жилья, который вправе произвольно, не будучи связанным какими-либо установленными в законе предпосылками, разрешить или не разрешить приватизацию. На момент вступления в силу Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.11.98 N 25-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в связи с запросом Волгоградской областной Думы, Дмитровского районного суда Московской области и жалобой гражданина В.А. Мостипанова, то есть начиная с 3 ноября 1998 г. в отношении коммунальных квартир действует общий порядок приватизации жилых помещений, без каких-либо ограничений.
По мнению истицы, приватизация мест общего пользования (коридоры, кухни, санузлы и т.п.) коммунальных квартир, нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире является неправомерной, нарушает права и законные интересы других жильцов коммунальной квартиры. Приватизацией ответчиками мест общего пользования в коммунальной были нарушены ее права в пользовании.
Судом постановлено указанное выше решение.
В кассационной жалобе Л. указывает на неделимость общего имущества коммунальной квартиры, невозможность ее раздела без изменения назначения, несоразмерный ущерб другим, ущемление ее в доле общего имущества в коммунальной квартире в результате приватизации. Просит об отмене решения.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения Л., Г., С., Н., обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
Из дела следует, что в коммунальной проживают 4 семьи, в том числе:
истца Л. занимает по договору социального найма жилую комнату N, площадью 18 м2; ответчики Г. занимают на праве собственности жилые комнаты N, 2 площадью соответственно 10,3 м2 и 16,7 м2 с кухней, выделанной из общего коридора под N 3 площадью 9,9 м2; ответчица С., занимает на праве собственности жилые комнаты N, 2 площадью соответственно 11.1 м2 и 13,6 м2. а также кухней, выделанной из общей кухни под N 2а площадью 7,2 м2; третьи лица Н., занимают по договору социального найма жилые комнаты 6, 7, 8 площадью соответственно 8,8 м2, 14,8 м2, 7,4 м2, а также фактически занимая, согласно мировому соглашению Л., коридор под N 3 площадью 15,4 м2. Оплата указанных помещений производится нанимателями и собственниками как жилых помещений, Л. и Г. оплачивают каждый соразмерно жилой площади часть коридора N, которым пользуются совместно, а Н. и С. оплачивают площадь кухни под N 4, через которую ходят в свои жилые помещения, Н. оплачивают и коридор N площадью 15,4 м2. Установлено, что в коммунальной 80-х годов 20-го века сложился определенный порядок пользования жилым помещением, кухней под N 4 по прямому назначению проживающие в квартире не пользовались несколько лет, печь в кухне отапливалась Н. для обогрева своего жилого помещения и общего коридора.
По условиям мирового соглашения между Л. и Н., утвержденного Слободским районным судом от 17 сентября 2010 года, Н. обязались не препятствовать Л. в пользовании кухней, площадью 8,5 м2, Л. отказывается от прав по пользованию коридором N площадью 15,4 м2. Таким образом, Л. утратила интерес к праву пользования спорным коридором под N 3, которое занимает под кухню Г.
Установлено, что Л. не имеет претензий к спорной площади кухни N а, (собственность С.), которая ранее относилась к площади общей кухни. Размер кухни значительно больше доли Л.
В соответствии с ч. 1 ст. 42 ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты.
Согласно техническому паспорту соответствующие изменения, связанные с изоляцией части кухни и коридора были внесены в технический паспорт дома, в последующем при приватизации жилых помещений наймодатель данное обстоятельство не оспорил. Более 10 лет после приватизации жилое помещение используется в указанном виде, оплата жилого помещения производится по фактическому пользованию жилым помещением.
В суде ответчиками заявлено о пропуске истицей срока исковой давности. Истица проживает в спорной квартире с 1990 года, оспариваемые в части договора приватизации имели место 5.12.2000 года и 13.10.1999 года. Перепланировка квартиры произведена в 80-х годах.
К указанным отношения применяется общий трехлетний срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ.
Оснований для прерывания срока исковой давности, восстановлению пропущенного срока исковой давности суду не представлено.
В силу статьи 199 п. 3 ГК РФ пропуск срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
При пропуске срока исковой давности, который не подлежит восстановлению, суд обоснованно постановил решение об отказе в иске по основаниям, приведенным в судебном акте.
Приведенные в жалобе доводы не основаны на законе и не могут являться основанием для отмены решения.
Руководствуясь ст. 360, ст. 361 Гражданского процессуального кодекса, судебная коллегия
определила:
Решение Слободского районного суда от 8 декабря 2010 года оставить без изменения, кассационную жалобу Л. - без удовлетворения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "REALTIST.RU | Теория и практика управления недвижимостью" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)